Наследственное право • большая российская энциклопедия

Сегодня предлагаем обсудить следующую тему: "Наследственное право • большая российская энциклопедия". Если возникнут вопросы, то вы обязательно найдете ответы в статье. Если все же потребуются уточнения, то обращайтесь к дежурному юристу.

Большой юридический словарь (2008)
Наследственное право

Наследственное право — подотрасль гражданского права; совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования.

(фр. droit successo-ral; нем. Erbrecht; англ. law of succession) — институт гражданского права, совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего по праву наследования к его наследникам. Н.п. — один из древнейших правовых институтов, разработанный еще в Др. Греции и Риме.

В большинстве современных государств Н.п. исходит из 2-х основополагающих принципов — свободы завещания и охраны интересов семьи. Принцип свободы завещания, прямо вытекающий из свободы частной собственности, в условиях возрастания роли гос-ного регулирования имущественных отношений подвергался определенным ограничениям. Свобода завещания, позволяющая собственнику определить юридическую судьбу своего имущества после смерти, постепенно ограничивалась в пользу семьи наследодателя (см. Обязательная доля). Во многих странах были расширены наследственные права пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей. В целях расширения возможностей государства в приобретении выморочного имущества ограничивается круг наследников по закону. Участию государства в разделе наследственной массы служит установление налогов на имущество, переходящее в порядке наследования.

Н.п. стран континентальной Европы отличается от права Англии и США: если в первых наследование осуществляется в порядке универсального правопреемства (имущественные права и обязанности умершего переходят непосредственно к наследникам), то в Англии и США наследственная масса переходит по праву доверительной собственности к «личному представителю» умершего, который передает наследникам ту часть наследства, которая останется после расчетов с кредиторами.

Большинство правовых систем знают два основания наследования — по завещанию и по закону. Наследование по закону при этом вторично, т.к. применяется лишь при отсутствии действительного завещания и в случаях, когда завещание регулирует юридическую судьбу не всего наследуемого имущества, а его части.

Н.п. РФ исходит из универсального правопреемства при наследовании, которое осуществляется, как и в др. странах, по закону и по завещанию. Нормы Н.п. содержатся в Конституции РФ*, ГК РСФСР 1964 г. (разд. VII), Основах законодательства Российской Федерации о нотариате**, некоторых международных договорах РФ.

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву

В. И. Серебровский известен как автор глав в учебниках, по которым изучали гражданское право многие поколения юристов, среди них: «Учебное пособие по советскому гражданскому праву» (1938); учебники по гражданскому праву для высших юридических учебных заведений (1938, 1944, 1951, 1970); учебники для юридических школ (1940, 1945, 1947, 1951, 1953); учебники по основам советского государства и права (1947, 1951, 1953). Главы, написанные Владимиром Ивановичем, всегда отличались высоким научным уровнем, доступностью и исключительной отточенностью формулировок. Работу по написанию учебников он рассматривал как выполнение творческой, исследовательской задачи.

В. И. Серебровский сочетал в себе качества выдающегося ученого и талантливого педагога. Начав свою преподавательскую деятельность в 1916 г. в Харьковском университете, он практически всю последующую жизнь не прекращал ее: читал лекции во многих вузах, руководил подготовкой аспирантов, выполнял многие другие виды учебной работы.

В своих лекциях Владимир Иванович избегал внешних эффектов, они были строгими, академичными по форме. Главное внимание он уделял содержанию, и тот, кто внимательно слушал, получал истинное удовольствие, поскольку лектор раскрывал тему во всех тонкостях, излагал результаты собственных исследований и размышлений, умело увлекал слушателей предметом изучения. Каждая его лекция была результатом тщательной подготовки, в ней все до мелочей было продумано и рассчитано. Такому подходу к преподаванию Владимир Иванович учил и своих аспирантов.

В. И. Серебровский подготовил к научной и педагогической работе немало специалистов. Одним из принципов его работы с аспирантами была высокая, бескомпромиссная требовательность.

Он требовал от аспирантов изучения всех сколько-нибудь значительных работ по специальности, знакомства с русской дореволюционной литературой и работами зарубежных авторов. Он подчеркивал, что диссертация — не самоцель, что формирование ученого начинается с тщательного изучения того, что уже достигнуто наукой. Сдача кандидатского экзамена по гражданскому праву, если экзаменовал профессор Серебровский, была для каждого аспиранта большим, запоминающимся событием. Все, кто проходил подготовку под его научным руководством, с гордостью и благодарностью вспоминают своего учителя.

Характерными чертами В. И. Серебровского как ученого, педагога и человека были его высокая принципиальность, благородство. Он не способен был поступиться своим мнением, для отстаивания своих убеждений он выступал с заслуживающей глубокого уважения прямотой и решительностью. А если было очень трудно, Владимир Иванович подбадривал себя шутливыми словами: «А если я попячусь, да будет мне, попятчику, стыдно»[18].

В. И. Серебровский очень дорожил своим достоинством ученого и всегда требовал к себе соответствующего отношения. Один из журналов опубликовал его статью, но при этом без согласия автора в текст статьи были внесены изменения. Владимир Иванович направил редакции журнала письмо, в котором со всей категоричностью заявил: «Тем самым редакция журнала нарушила норму закона, закрепляющую за автором неприкосновенность произведения (ст. 98 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик). Ведь у каждого автора есть свой стиль, своя манера изложения материала, и закон всемерно оберегает его моральные интересы, не допуская внесения в произведение каких-либо изменений без согласия автора»[19].

Особое чувство В. И. Серебровский питал в течение всей своей творческой жизни к наследственному праву. Первая его работа по наследственному праву появилась в 1915 г.[20], а последняя опубликована в 1972 г.[21]

В первой статье, которая называлась «Особые виды посмертного преемства в русском наследственном праве», дан анализ наиболее сложных институтов дореволюционного наследственного права — наследования супругов, наследования восходящих, правопреемства в выморочных имуществах и др. Значительность этой статьи, вышедшей из-под пера еще совсем молодого ученого, подтверждается тем, что она названа в списке основной литературы в солидном учебнике по русскому гражданскому праву В. И. Синайского[22].

В первые годы советской власти регулирование отношений наследования имущества приобрело большую остроту. Предметом спора был даже вопрос о том, можно ли вообще говорить о существовании в РСФСР наследственного права после издания декрета ВЦИК от 17 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[23]. Много неясностей оставалось в этой области и после принятия ГК РСФСР 1922 г.

В. И. Серебровский опубликовал в этот период ряд работ по наследственному праву, в которых старался доказать, что наследование трудовой собственности сохранилось. Он дал обстоятельный анализ законодательства и судебной практики и содействовал удачному решению многих, как тогда говорили, контроверз.

[3]

Среди работ, опубликованных в 20-е годы, выделяется книга «Наследственное право» (1925), которая по форме была комментарием к статьям 416-435 ГК, но по существу представляла собой научное исследование, охватывающее все основные вопросы наследственного права.

Читайте так же:  Кто может снять деньги с банковской карты без ведома владельца

В ряде журнальных статей, опубликованных в 20-е годы и в последующий период, В. И. Серебровский дал блестящее толкование законодательства о наследовании и сформулировал свои теоретические позиции по многим вопросам наследственного права[24], проследил историю его развития[25], определил важнейшие направления его совершенствования[26].

Итогом его многолетних исследований в области наследственного права, как отметил и сам В. И. Серебровский[27], явилась монография «Очерки советского наследственного права», вышедшая в 1953 г. Эта книга была удостоена премии Президиума Академии Наук СССР и еще больше укрепила высокий научный авторитет автора.

Книга «Очерки советского наследственного права» энциклопедична. В ней можно найти ответ на все сколько-нибудь значительные вопросы наследственного права. Несмотря на серьезные изменения в законодательстве, происшедшие после появления «Очерков», книга эта и сегодня не устарела, она будет иметь научную и практическую ценность, пока будет существовать наследственное право, поскольку разработанные в ней категории и конструкции глубоко научны, фундаментальны.

Обратим внимание читателей лишь на некоторые наиболее характерные положения, содержащиеся в монографии «Очерки советского наследственного права».

При рассмотрении наследования по закону В. И. Серебровский убедительно показывает, что круг наследников по закону по советскому наследственному праву является «довольно узким»[31]. Явного несогласия с таким решением вопроса В. И. Серебровский не высказывает. Однако он считает прогрессивным некоторое расширение круга наследников по закону, которое было предусмотрено указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию».

Между тем это расширение было явно незначительным. Владимир Иванович прямо на это не указывает, но из анализа круга наследников по указу 1945 г.[32], следует, что автор безусловно одобрил бы существенное расширение этого круга. Пожалуй, только в нашей стране возможны случаи, когда при от-сутствии названных в законе наследников имущество после смерти гражданина переходило как выморочное в собственность государства, хотя у этого гражданина были такие близкие ему люди, как двоюродные братья и сестры, дяди и тети, племянники и племянницы и даже дедушки и бабушки. Несправедливость такого решения вопроса о круге наследников по закону очевидна.

Значительное место отведено в монографии В. И. Серебровского делению наследников в отношении принятия наследства на две категории: наследников, «присутствующих» в месте открытия наследства, и наследников, «отсутствующих» в месте открытия наследства[33]. На большом фактическом материале Владимир Иванович убедительно доказывает нецелесообразность такого деления, которое приводит к серьезным затруднениям на практике. Автор считает, что при пересмотре действующего законодательства необходимо «отказаться от этого деления, установив общий порядок принятия наследства как для наследников, проживавших в месте открытия наследства к моменту смерти наследодателя (постоянно или временно), так и для наследников, в месте открытия наследства не проживавших»[34]. Это предложение (которое высказывалось и другими авторами) было реализовано: в ГК РСФСР 1964 г. деление наследников в отношении принятия наследства на присутствующих и отсутствующих не предусмотрено.

[2]

[17] См.: Зенин И. А. Право на открытие. – Глава в учебнике «Советское гражданское право». Т. 2. – М., Юр. лит.-ра, 1980. С. 457.

[18] Записка с этим изречением Владимира Ивановича сохранилась в его архиве.

[19] Упомянутое письмо хранится в архиве В. И. Серебровского.

[20] Серебровский В. И. Особые виды посмертного преемства в русском наследственном праве. –Вестник гражданского права. 1915. N 7.

[21] Серебровский В. И. Фактическое непринятие наследником наследства и отказ его от наследства. – Правоведение. 1972. N 3.

[22] Синайский В. И. Русское гражданское право. Вып. 2. – Киев, 1918. С. 225.

[23] СУ РСФСР. 1918. N 3. Ст. 456.

[24] См., например, его статьи: Приобретение наследства по Гражданскому кодексу. – Право и жизнь. 1924. N 8; Лишение наследства. – Вестник советской юстиции. 1924. N 20; О завещательном отказе по Гражданскому кодексу. – Право и жизнь. 1925. N 3–4; Наследники присутствующие и отсутствующие. – Право и жизнь. 1927. N 4; Завещание или договор. – Право и жизнь. 1928. N 1; О праве приращения при наследовании // Вопросы советского гражданского и трудового права. – М., 1946; Основные понятия советского наследственного права. – Сов. государство и право. 1952. N 7.

[25] Серебровский В. И. История развития советского наследственного права // Вопросы советского гражданского права. – М., Изд-во АН СССР, 1945.

[26] Серебровский В. И. Наследственное право в проекте Гражданского кодекса СССР. – Советская юстиция. 1937. N 10–11.

[27] Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права (в дальнейшем – Очерки). – М., Изд-во АН СССР, 1953. С. 10.

[28] СУ РСФСР. 1918. N 34. Cт. 456.

[33] Там же. С. 156 и след.

[38] Со своей стороны, автор настоящего предисловия считает, что было бы справедливым и ограничение доли иждивенца определенным процентом от полной доли (например, 25% полной доли).

Энциклопедия юриста
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО — институт гражданского права, представляющий совокупность правовых норм, регулирующих порядок и формы перехода (наследования) имущественных прав и обязанностей (наследства) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Н.п. — один из древнейших гражданско-правовых институтов. Основные категории Н.п. были разработаны юристами Древнего Рима и впоследствии вошли в законодательство и теорию гражданского права европейских, а затем и других государств.

Н.п. советского периода прошло путь от попытки полностью отменить наследование в соответствии с марксистской догмой — декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» — до признания необходимости некоторого расширения Н.п. граждан в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию».

Н.п. современных государств неоднородно: можно обозначить систему Н.п. европейских континентальных государств (Франция, Германия, Италия и т.д.), англо-американскую систему и мусульманское Н.п., основанное главным образом на нормах Корана и вытекающих из него шариатских правилах. Н.п. европейских континентальных государств кодифицировано и включено составной частью в ГК, большей частью вслед за нормами о физических лицах и семейных отношениях (например, Германское гражданское уложение 1896 г.: Книга четвертая — Семейное право. Книга пятая — Наследственное право). В Англии Н.п. представлено несколькими отдельными законами — Законом о завещаниях 1837 г., Законом об управлении наследством 1925 г., Законом о наследовании 1975г. и др. Законодательство о наследовании в США отнесено к ведению штатов.

Читайте так же:  Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности

Действующее Н.п. РФ включает нормы, регулирующие наследование по закону и наследование по завещанию, причем именно в таком порядке. Это не вполне логично, так как наследование по закону имеет место только в том случае, если отсутствует завещание или оно признано недействительным. Н.п. по ГК РСФСР определяло узкий круг наследников по закону — дети, супруг(а) и родители умершего, его братья и сестры, дед и бабка, а также при определенных условиях нетрудоспособные иждивенцы. Наследование по закону в других странах очерчивает значительно более широкий круг: во Франции, например, наследуют кровные родственники умершего вплоть до 12-й степени родства по боковой линии. Развитие Н.п. в РФ также предполагает значительное расширение круга наследников по закону — вплоть до 6-й степени родства. Следует отметить его важную положительную особенность: наследники одной очереди наследуют в равных долях, в то время как в некоторых странах сохранилась дискриминация супруга-наследника по сравнению с кровными родственниками. Во Франции переживший супруг идет впереди лишь четвертой очереди наследников, приобретая к тому же в определенных случаях лишь ограниченное вещное право на наследство (узуфрукт)., ‘

Н.п. содержит не только нормы материально-правового характера, но и правила, обеспечивающие их реализацию. Особенно это касается составления завещания. В любой системе Н.п. определяет форму волеизъявления завещателя, стремясь при этом к наибольшей достоверности. Основным способом признается нотариальное удостоверение. По ГК РСФСР 1922 и 1964 гг. действительными признаются только нотариально удостоверенные завещания, а также приравненные к ним, совершенные при особых обстоятельствах, предусмотренных законом (например, завещания, удостоверенные капитанами морских судов, начальниками арктических и подобных экспедиций).

Н.п. стран континентальной Европы, наряду с завещаниями в форме публичного акта, знает менее формализованные способы. Достаточно широко применяются собственноручные завещания, которые полностью пишет сам завещатель, подписывает и датирует его. Существуют и тайные завещания, сочетающие в себе достоинства как собственноручных так и нотариально удостоверенных: завещатель составляет его и в запечатанном виде передает на хранение нотариусу. По английскому праву завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано завещателем или другим лицом, которое он укажет, удостоверено не менее чем 2 свидетелями в его присутствии. Предусматривается и упрощенный порядок составления завещания в экстремальных обстоятельствах.

Библейская энциклопедия Брокгауза
Наследование, наследственное право

Наследование, наследственное право

1) согл. наследств. праву времен Авраама, наследниками могли быть только сыновья от жен, но не от наложниц (Быт 21:10; ср. позднее Суд 11:2); но сыновья наложниц имели право на разовое получение некой части отцовского имущества, пособия (Быт 25:6). Иногда наряду с сыновьями наследницами становились и дочери (Иов 42:15). При отсутствии детей наследником мог быть назначен раб (домочадец) (Быт 15:2 и след.; см. Праотец, патриарх);

2) в соотв. с Законом Моисея, собственность израильтянина после его смерти делилась между его сыновьями, причем старший сын получал вдвое больше, чем младшие (Втор 21:15-17). Если сыновей не было, то собственность наследовали дочери (Чис 27:1-8); в этом случае они должны были выходить замуж только за мужчин своего колена (Чис 36:1-12). Если же мужчина из другого колена или иноплеменник женился на дочери-наследнице, то дети от этого брака, видимо, причислялись к роду матери (1Пар 2:34-41; Езд 2:61). Наследство мужчины, умершего бездетным, доставалось его брату, если же братьев не было, то братьям его отца, если не было и таковых, то наиб. близкому кровному родственнику (Чис 27:9-11);

3) брат умершего должен был жениться на его вдове. Первый сын от этого брака получал имя умершего и наследовал его имущество (Втор 25:5 и след.). Если у покойного не было брата, то в брак с его вдовой должен был вступить к.-л. из ближайших родственников (Руфь 3:12 и след.), обязанный также выкупить земельный надел вдовы, если он был заложен или продан из-за нужды (Руфь 4:1). Если не находилось никого, кто был бы готов жениться на вдове, то наследство становилось ее собственностью и после ее смерти переходило к ее ближайшим родственникам;

4) левитам не выделялось никакой части наследства, поскольку Господь сказал Аарону: «Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых» (Чис 18:20; Втор 10:9; Иез 44:28 и др.);

5) подробные сведения о лишении наследства можно почерпнуть только из Талмуда (см. Мишна);

6) письм. завещания появились в Палестине лишь в период греч. и особенно рим. господства (Гал 3:15; Евр 9:17); в княж. роду ими определялся порядок Н. (Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 16,1; XVII, 13,2). В Талмуде предприняты попытки снять предусмотренные законом ограничения, с тем чтобы дать завещателю право более свободно распоряжаться своим имуществом.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО • Большая российская энциклопедия

Насл е дственное пр а во, совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с переходом имущества умершего к др. лицам (см. Наследование). К. Маркс характеризовал законы о наследовании как юридический вывод из существующей экономической организации общества. В эксплуататорском обществе Н. п. «. оставляет за наследником то право, которым покойный обладал при жизни, а именно право при помощи своей собственности присваивать продукты чужого труда» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 16, с. 383). В условиях социализма Н. п. имеет целью удовлетворение личных потребностей граждан и исключает возможность эксплуатации чужого труда.

Н. п. довольно подробно было разработано ещё в Древнем Риме. Ряд юридических конструкций и терминов, заимствованных из римского права более поздними правовыми системами, продолжает применяться и поныне (например, разграничение наследования по закону и по завещанию; установление очерёдности признания наследников, установление обязательной доли для необходимых наследников).

В СССР Н. п. является частью гражданского права. После Великой Октябрьской социалистической революции декретом от 27 апреля 1918 было отменено наследование капиталистической собственности и заложены основы наследования трудовой собственности. Допускалось только наследование по закону, круг наследников был довольно узким. ГК РСФСР 1922 ввёл также наследование по завещанию. В дальнейшем в связи с упрочением социалистических отношений и повышением жизненного уровня было отменено ограничение стоимости имущества, переходившего по наследству, расширился круг наследников, как по закону, так и по завещанию. Согласно ст. 10 Конституции СССР право наследования личной собственности охраняется законом. Порядок наследования регламентируется Основами Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961, ГК союзных республик, положениями о государственном нотариате и инструкциями о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 «О судебной практике по делам наследования» способствует единообразному применению судами норм Н. п.

Читайте так же:  Доверенность на подписание договора аренды нежилого помещения

В зарубежных социалистических странах Н. п. строится в основном на тех же принципах, что и в СССР. Регламентация наследования содержится главным образом в гражданских кодексах. В капиталистических странах континентальной Европы наследование регулируется, как правило, гражданскими кодексами. В Великобритании Н. п. не кодифицировано, регулируется судебными прецедентами и отдельными законами. В США в каждом штате имеется своё Н. п.; в регулировании вопросов наследования значительное место занимает также судебный прецедент.

Лит.: Гордон М. В., Наследование по закону и по завещанию, М., 1967; Гражданское и торговое право капиталистических государств, под ред. К. К. Яичкова, М., 1966, гл. XXIX.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (от латинского jus civile, немецкий Zivilrecht, французский droit civil — цивильное право) — отрасль права, регулирующая отношения по принадлежности отдельным лицам различных видов имущества, по его переходу от одних лиц к другим (имущественный оборот), а также по охране некоторых неимущественных (нематериальных) благ.

Изначально под гражданским правом понималось древнее право исконных жителей (гра­ж­дан) Рима (cives Romani) как государства-города (civitas); позднее этим термином стали обозначать «право граждан» (немецкий Вürgerliches Recht) как частных лиц, или ча­ст­ное пра­во (jus privatum).

Как отрасль права гражданское право в большинстве европейских континентальных правопорядков включает в себя семейное и трудовое право и существует наряду с особым торговым правом, регулирующим имущественные отношения, возникающие между предпринимателями (торговцами, куп­ца­ми). Гражданское и торговое право в совокупности охватываются понятием «частное право» (Privatrecht), при этом торговое право обычно рассматривается как «специальное частное право» (Sonderprivatrecht). Англо-американские право не знает такого деления отраслей права, традиционно обособляя «общее право» (common law) и «право справедливости» (law of equity), а категории «гражданское» или «частное» право (civil, private law) здесь обычно используются для характеристики европейского континентального права.

В России по исторически сложившимся причинам торговое (коммерческое, предпринимательское) право как особая отрасль права отсутствует. Семейное и трудовое право, выделившись из гражданского права, стали самостоятельными отраслями права, но сохранили частноправовой характер. Поэтому гражданское право составляет основу российского частного права, включающего, наряду с гражданским правом, семейное, трудовое и международное частное право.

Регулируемые гражданского права отношения — это экономические отношения присвоения материальных и иных благ (товаров) и обмена ими, возникающие между собственниками. Поэтому гражданское право регулирует прежде всего нормальные экономические отношения, объективно предполагающие широкие, хотя и не безграничные возможности саморегулирования и самоорганизации этих отношений самими их участниками.

Это имущественные отношения товарно-денежного характера, возникающие между гражданами (в том числе предпринимателями) или/и между юридическими лицами (а также с участием публично-правовых образований — Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований) и основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, а также некоторые личные неимущественные отношения граждан. Имущественные отношения, основанные на властном подчинении одной стороны другой, в том числе налоговые и другие финансовые отношения, регулируются не гражданским, а финансовым, административными и иными отраслями публичного права.

Гражданское право регулирует имущественные и неимущественные отношения методом юридического равенства, т. е. наделяет их участников равным правовым положением (статусом), исключающим наличие у кого-либо из них властных полномочий, позволяющих предписывать что-либо другим их участникам. Субъекты гражданского права — граждане, юридические лица и публично-правовые образования — обладают полной имущественной самостоятельностью (как правило, являются собственниками своего имущества).

Видео (кликните для воспроизведения).

Метод гражданского права характеризует также диспозитивность — закреплённая законом возможность участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему усмотрению устанавливать и осуществлять гражданские права и обязанности, в том числе распоряжаться ими, в связи с чем главным (но не единственным) основанием их возникновения становится договор, а также независимая от сторон судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав и законных интересов, которая носит имущественный (компенсационный) характер.

Гражданское право базируется на таких основополагающих частноправовых принципах, как: равенство участников регулируемых им отношений (обычно выступающих в качестве равноправных собственников своего имущества); неприкосновенность их собственности; свобода заключаемых ими договоров; недопустимость произвольного вмешательства публичной власти в частные дела; беспрепятственное и самостоятельное осуществление гражданских прав; их судебная защита; запрет злоупотребления предоставленными правами.

Как правовая отрасль гражданское право состоит из таких подотраслей, как:

1) вещное право, регулирующее отношения присвоения вещей, включая отношения собственности на них;

2) обязательственное право, регулирующее отношения по передаче вещей и иного имущества от одних лиц к другим, главным образом в результате заключённых ими договоров;

3) так называемое право интеллектуальной собственности, охватывающее имущественные и личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности (авторское право, так называемые смежные права, патентное право) и на средства индивидуализации товаров и их производителей (товарные знаки, фирменные наименования и тому подобное);

4) корпоративное право, регулирующее взаимоотношения участников юридических лиц, построенных на началах членства (корпораций);

5) наследственное право, регулирующее переход имущества умерших граждан к их наследникам;

6) личные неимущественные права граждан (например, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации).

В системе гражданского права выделяется общая часть, содержащая общие для всех его подотраслей положения (институты): о предмете, принципах (основных началах) и источниках гражданского права; о лицах (участниках гражданско-правовых отношений); об объектах гражданских прав и обязанностей; о сделках и иных основаниях возникновения, а также изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей; об их осуществлении и защите.

Составляя основу частного права, гражданское право занимает в российской правовой системе место основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частноправовых отношений (общее частное право). Поэтому некоторые его общие нормы и институты в субсидиарном (дополнительном) порядке применяются для регулирования отношений, составляющих предмет других отраслей российского частного права: семейного и трудового права. В случаях, прямо предусмотренных законом, нормы гражданского права могут применяться и для регулирования некоторых имущественных отношений, составляющих предмет публичного (в частности, налогового) права. Вместе с тем оно непосредственно регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, поскольку такие отношения входят в его предмет, а не в предмет регулирования отдельных отраслей публичного права.

Читайте так же:  Форма торг-2. как заполнить акт о расхождении (недостаче товаров)

ПФА́ЛЬЦСКОЕ НАСЛЕ́ДСТВО

  • В книжной версии

    Том 28. Москва, 2015, стр. 59

    Скопировать библиографическую ссылку:

    Наследственное право в РФ

    Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти иного лица (наследодателя). Имущество, получаемое при наследовании, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством. Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

    Существуют 2 вида наследования: по завещанию и по закону. По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

    Наследование по закону

    По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

    В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону:

    · Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);

    · Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);

    · Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);

    [1]

    · Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;

    · Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;

    · Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);

    · Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

    Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

    Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству, а при отсутствии таковых — составляют восьмую очередь.

    Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него по праву представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву представления:

    Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь);

    Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь);

    Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь).

    Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не наследуют по закону вообще.

    Наследование по завещанию

    Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

    Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. Не соблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в особых случаях (указанных ст.1129 Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной форме.

    Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит.

    Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

    Принятие наследства.

    Вступить в права наследования по законодательству России нужно в течение 6 месяцев после открытия наследства. Если же в течение шести месяцев наследник не заявил о своих правах по уважительной причине или если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства суд может восстановить срок наследования имущества. Также суд может восстановить срок наследования по причине болезни наследника или в связи с обстоятельствами, затрудняющими вступление в наследство .

    Наследство может быть принято наследником по истечении срока принятия наследства без обращения в суд при условии согласия в письменной форме от всех наследников, принявших наследство. Если это согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы (в порядке абзаца 2 пункта 1 ст.1153 ГК РФ). Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

    По искам наследников суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе оставшимся после умершего, также при необходимости определяет меры по защите интересов нового наследника на причитающуюся ему долю/доли в наследуемом имуществе после умершего. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются по решению суда недействительными.

    Читайте так же:  Можно сверлить в субботу в квартире

    При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников, затем оно может быть разделено по соглашению между ними (ст.1164 и 1165 ГК РФ).

    Основы семейного права в РФ

    Семья — это объединение, как правило, совместно проживающих лиц, свя­занных взаимными субъективными правами и обязанностями, возникающими из брака, родст­ва, усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью.

    Основным документом семейного законодательства является Семейный кодекс Российской Федерации. В нем определены личные права и обязанности супругов; законный режим имущества супругов; договорный режим имущества супругов (порядок заключения и содержание брачного контракта); ответственность супругов по обязательствам. Рассмотрены формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе вопросы усыновления, опеки и попечительства над детьми, а также установлен порядок применения семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Наиболее важные правовые аспекты содержатся в приведенных ниже главах Семейного кодекса Российской Федерации.

    Условия и порядок заключения брака

    Ст. 10. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (загсах).

    Ст. 11. Брак заключается в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в загс. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и др.) брак может быть заключен в день подачи заявления.

    Ст. 12. Условия заключения брака: необходимо взаимное добровольное согласие вступающих в брак и достижение ими брачного возраста.

    Ст. 13. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин, в виде исключения — с шестнадцати.

    Прекращение брака

    Ст. 16. Брак прекращается вследствие смерти одного из супругов или путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов.

    Ст. 18. Расторжение брака производится в загсах по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. Или в судебном порядке при наличии у супругов несовершеннолетних детей, а также при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.

    Ст. 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака: с кем из супругов будут проживать несовершеннолетние дети; порядок выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного супруга; размер этих средств и раздел общего имущества супругов.

    Личные права и обязанности супругов

    Ст 31. Равенство супругов в семье

    1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства.

    2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов.

    3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.

    Ст 32. Право выбора супругами фамилии

    1. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.

    Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной.

    2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга.

    3. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии.

    Законным режимом имущества супругов признается режим совместной собственности, распространяющийся на имущество, нажитое супругами в зарегистрированном браке. Раздел общего имущества супругов производится в соответствии с нормами СК РФ.

    Общая совместная собственность супругов может быть прекращена разделом во всякое время, как в период брака, так и после его расторжения:

    — по соглашению супругов;

    — по решению суда по требованию одного из супругов;

    — по решению суда по требованию кредиторов одного из супругов.

    Если ранее действовавшему семейному законодательству был известен исключительно законный режим имущества супругов, то в настоящее время допускается договорный режим имущества супругов, чаще именуемый брачным договором. Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, направленное на изменение законного режима имущества супругов и (или) определяющее имущественные права и обязанности супругов в случае его расторжения.

    В настоящее время понятие «ребенок» закреплено как в отечественном, так и в международном законодательстве, обозначая категорию лиц, не достигших совершеннолетия (18лет)

    Основные гарантии прав и законных интересов детей провозглашены в Конвенции ООН О правах ребенка, Конституции РФ, а также детализированы в других законодательных актах, таких как Семейный, Трудовой, Гражданский, Уголовный и др. кодексы.

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше. 8852 —

    | 7195 — или читать все.

    Источники


    1. Марат, Ж.П. План уголовного законодательства; Иностранной литературы, 2012. — 152 c.

    2. Очерки конституционной экономики. 10 декабря 2010 года. Госкорпорации — юридические лица публичного права. — М.: Юстицинформ, 2010. — 456 c.

    3. История Академии Наук СССР. — М.: М.-Л.: АН СССР, 2017. — 484 c.
    4. Горшенева, И.А. Теория государства и права. Гриф МВД РФ / И.А. Горшенева. — М.: Юнити-Дана, 2013. — 910 c.
    5. Поручительство. Комментарии, судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. — 517 c.
    Наследственное право • большая российская энциклопедия
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here